最高人民法院5月8日對外公布了《關(guān)于審理因壟斷行為引發(fā)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的規(guī)定》。頗為引人注目的是明確規(guī)定:公民因壟斷行為遭受損失提起訴訟,法院應(yīng)該受理;反壟斷民事訴訟不需要以行政執(zhí)法程序前置為條件。
從輿論的反饋來看,多聚焦于“期待司法亮劍”——這仿佛又讓我們回到了四年前。彼時反壟斷法剛剛出臺,各界對這部“經(jīng)濟(jì)憲法”不惜掠美之詞,也普遍寄予厚望。但幾年后呈現(xiàn)在我們面前的事實卻是:截至2011年年底,全國法院共受理反壟斷民事一審案件61件,審結(jié)53件,其中,原告勝訴的個案為零。
當(dāng)然,反壟斷法涉及面廣,“反”的又多是長期占據(jù)壟斷地位的某些行業(yè)大佬,阻力之強(qiáng)大可想而知。美國的反壟斷法從1890年頒行,也是到了1914年才真正實施,前后經(jīng)過了二十多年的時間。中國的反壟斷法也是13年才磨出了一劍。
最高法院就反壟斷法中的司法適用問題進(jìn)行司法解釋,這是走向反壟斷法實施配套的重要一步。但問題在于,同樣的期待,收獲的又會不會是同樣的失望?從“規(guī)定”本身來看,也確有值得期待的理由!耙(guī)定”不但明確了個人遭受壟斷行為侵害時擁有訴權(quán),還在制度保障上為將個人的訴權(quán)轉(zhuǎn)化為勝訴權(quán)作出了一些努力。已審結(jié)的53件反壟斷案,原告為何都打不贏官司,很大程度上就在“舉證難”。
已審結(jié)的反壟斷訴訟中,“公司訴公司”尚且勝訴率是零,“個人訴公司”要想勝訴,無疑更為艱難。為此,最高法此份“規(guī)定”對于舉證責(zé)任分配、免證事實、專家證據(jù)等問題作了解釋和細(xì)化,在一定程度上減輕了原告的舉證責(zé)任,強(qiáng)化了原告的取證能力。如對于明顯具有嚴(yán)重排除、限制競爭效果的特定橫向壟斷協(xié)議,由被告對被訴壟斷協(xié)議不具有排除、限制競爭的效果承擔(dān)舉證責(zé)任;對于公用企業(yè)以及具有獨占經(jīng)營資格的經(jīng)營者濫用市場支配地位的案件,適當(dāng)減輕原告的舉證責(zé)任。這些措施的引入,會起到一定的積極作用。
但不管如何評估這份“規(guī)定”的積極意義,都只是推動反壟斷法從神壇走向世俗生活的其中一步。反壟斷法規(guī)定太原則,線條太粗,并不表示就可以不執(zhí)行。執(zhí)行反壟斷法需要完善細(xì)則,司法解釋也只是一個開始,目前更緊迫的,是與反壟斷相關(guān)的行政職能部門急需出臺實施細(xì)則。對于跨部門的“解釋”,甚至還需要以行政法規(guī)的方式來明確。這實質(zhì)上可視為反壟斷法立法博弈的延續(xù)。
從各國的反壟斷實踐來看,行政執(zhí)法和行政監(jiān)管都占據(jù)著最主要的地位。反壟斷法的司法解釋現(xiàn)在有了,希望行政領(lǐng)域的立法、執(zhí)法配套工作也要積極推進(jìn)。因為司法只能是,也應(yīng)當(dāng)是社會正義的最后一道防線。反壟斷法的執(zhí)行不能總指望個人把反壟斷糾紛訴諸司法。(王琳 海南大學(xué)法學(xué)院副教授)